Часто на сайте компании размещают логотипы своих партнеров, клиентов, подрядчиков, заказчиков, а также используют чужие товарные знаки в своих портфолио или на страницах блога. Однако не в каждом случае использование чужого логотипа будет законным. Вот несколько правил и норм гражданского права, которые необходимо учитывать и соблюдать в подобных ситуациях. На товарный знак распространяется исключительное право По определению норм ГК РФ товарный знак является средством индивидуализации правообладателя — юридического лица (или ИП). Согласно ст. 1229 ГК РФ, правообладатель обладает исключительным правом на использование своего товарного знака любым, не запрещенным законом способом.
В соответствии со ст. 1479 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует на всей территории РФ и за ее пределами, если это установлено международными договорами. В связи с тем, что Рунет и интернет давно считаются условной «территорией», указанная норма распространяется и на использование товарного знака в виртуальном пространстве.
На использование чужого товарного знака необходимо согласие правообладателя В ГК РФ установлено, что без согласия правообладателя другие лица соответствующее средство индивидуализации использовать не могут.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. ГК РФ содержит и важное уточнение: отсутствие запрета не считается согласием или разрешением.
Незаконным использованием товарного знака без разрешения правообладателя считается: - его использование в отношении смежных или однородных товаров/работ/услуг;
- использование сходного до степени смешения товарного знака (т. е. похожего настолько, что потребитель или обыватель может их отождествить).
В этих случаях для нарушителя законом установлена гражданская (ст. 1515 ГК РФ), административная (ст. 14.10 КоАП РФ) и даже уголовная (ст. 180 УК РФ) ответственность за незаконное использование средства индивидуализации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Исключения, при которых согласие правообладателя необязательно Ст. 1229 ГК РФ устанавливает, что использование чужого товарного знака невозможно без согласия правообладателя за исключением случаев, установленных в законе. Как правило, таким исключением становится упомянутое в ст. 1274 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности (в т. ч. товарного знака) в информационных, культурных или иных подобных целях.
Получается, что, выкладывая на свой сайт, страницу или блог товарные знаки партнеров, компания или предприниматель не нарушают закон, поскольку у такой демонстрации стороннего товарного знака нет цели продать чужой товар или продать свой товар под логотипом конкурента. У этих действий сугубо информационная, ознакомительная цель. Кроме того, как правило, с такими партнерами у компании имеются договорные отношения.
Подобных выводов придерживаются и суды: в одном из дел использование компанией спорного товарного знака без согласия правообладателя было признано законным, поскольку суд установил, что такое использование осуществлялось в описательных и информационных целях, а не в связи с осуществлением коммерческой деятельности (см.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. по делу № А40-266746/2018).
Как правильно оформить согласие правообладателя Принимая во внимание большое количество судебных споров по этому поводу, полагаем, что даже при размещении чужого логотипа на своем сайте в некоммерческих целях стоит договориться об этом с его правообладателем заранее.
Подобные условия о возможности дальнейшего использования товарного знака контрагента на своем сайте стоит прописывать в договоре или в дополнительном соглашении, оговаривая срок и место использования такого товарного знака (конкретный сайт и его раздел, например), а также прилагая его изображение.
Эти простые действия помогут избежать неприятных ситуаций и обезопасят вас от возможных впоследствии претензий правообладателей.